Dans son sens étymologique, le terme « jurisprudence »
signifie la science du droit et des lois. Il vient des deux mots latins jus,
juris (le droit) et prudentia souvent employé dans l'acception de science,
connaissance. Les juris prudentes, ou juris perichi, étaient à Rome, à
l'origine, les prêtres, ou pontifes, dépositaires des traditions ou coutumes
sacrées, ayant seuls mission de « dire le droit ». L'organisation de la famille
antique reposant essentiellement sur le culte des ancêtres divinisés, la
distinction des choses suivant qu'elles appartenaient au domaine sacré ou
profane, le règlement de la procédure primitive, c'étaient là autant de
questions qui sollicitaient l'intervention permanente des pontifes. De là tout
un ensemble de prescriptions élaborées par leur collège et dont ils étaient les
seuls dépositaires et les seuls dispensateurs. D'autre part, les patriciens,
appelés à l'exclusion des plébéiens à occuper les magistratures, celles surtout
qui conféraient le droit de rendre la justice, étaient naturellement amenés à
conseiller les plaideurs et à les guider dans la marche mystérieuse des
procédures. On ne s'étonnera donc pas que les premiers, comme aussi les plus
célèbres des jurisconsultes (juris prudentes) aient été les membres du collège
des pontifes. Mais le droit, qui était entre leurs mains et celles des
patriciens, leurs disciples, un instrument de domination, conservait par cela
même un caractère mystérieux qui le rendait, comme la religion elle-même,
inaccessible à d'autres qu'aux initiés. La connaissance du droit restait donc
cachée au vulgaire et comme enfouie dans les arcanes du pontificat. Mais le
droit ne devait pas tarder à se dépouiller de son allure mystérieuse. La
divulgation des jours fasti et nefasti, c'est-à-dire des jours où l'on pouvait
ou non agir en justice, celle des formules à prononcer devant le magistrat pour
intenter une action, l'admission des plébéiens au pontificat, la publicité
qu'ils donnèrent à leur enseignement, furent cause de cette transformation. Peu
à peu l'étude du jus civile (droit applicable aux membres de la cité) tendait à
se constituer en une science véritable, jurisprudentia, ouverte à tous, de plus
en plus libre dans ses recherches, mais retenant les qualités d'analyse subtile
et de souplesse qu'elle devait à son origine pontificale. L'office des juris
prudentes trouvait l'occasion de s'exercer dans presque tous les actes de la
vie juridique. Par les hautes fonctions qu'ils occupaient ou qu'ils avaient
occupées, leurs avis prenaient une singulière autorité. Ils étaient appelés à
donner des consultations aux magistrats, aux juges, aux particuliers. Ces avis
(responsa prudentum) constituent l'une des principales sources du droit romain.
En outre les juris prudentes assistaient les plaideurs en justice, rédigeaient
des contrats, et enfin ils écrivaient des recueils et enseignaient
publiquement. Par leur effort, autant que par les édits des magistrats et plus
tard les constitutions impériales, se forma le corps du droit romain, ce que
plus tard, dans un sens nouveau, on appela encore la jurisprudence, c'est
principes de droit admis et appliqués dans un pays déterminé. C'est dans ce
sens nouveau que Pascal a écrit : « Trois degrés d'élévation du pôle renversent
toute la jurisprudence. » C'est aussi dans ce sens que l'on dit : la
jurisprudence française, la jurisprudence allemande, etc. Mais le mot «
jurisprudence » a pris dans notre logomachie juridique une signification
précise, qui ne correspond plus du tout à son sens étymologique. A ce que les
Romains appelaient autrefois ainsi, on donne aujourd'hui la dénomination de «
doctrine »,c'est-à-dire le droit tel qu'il est enseigné par les professeurs ou
les jurisconsultes, l'interprétation des lois ou des coutumes donnée par eux
dans des commentaires ou dans les leçons aux étudiants. La jurisprudence, c'est
aujourd'hui le droit tel qu'il est appliqué par les tribunaux, et non plus tel
qu'il est conçu par les théoriciens et les interprétateurs. La doctrine et la
jurisprudence ne sont pas toujours d'accord. La jurisprudence de tel tribunal
ou de telle cour d'appel n'est pas toujours la même que celle de telle ou telle
autre juridiction. On opposera par exemple sur certaines grandes questions la
jurisprudence des tribunaux administratifs et la jurisprudence des tribunaux
judiciaires, la jurisprudence de telle cour d'appel et celle de la cour de
cassation, etc. La jurisprudence a pris de nos jours une importance
considérable pour des raisons faciles à analyser. Les transformations souvent
rapides résultant de l'évolution économique, des découvertes scientifiques, ont
créé des rapports sociaux nouveaux non prévus par les lois ou par les coutumes.
Le régime parlementaire ne facilite pas l'élaboration rapide de réglementations
adaptées à ces nouveaux rapports. L'esprit de conservatisme étroit et de
routine, qui étreint les cerveaux des hommes qui se croient les plus libérés,
s'oppose à ce que l'on supprime ou à ce que l'on modifie les vieilles formules
législatives, même si elles ne correspondent plus à l'état social nouveau, même
si elles sont impuissantes à régler les droits et les devoirs de chaque citoyen
en présence de situations ou de faits nouveaux. Il est cependant un principe
fondamental dans notre droit moderne, c'est que le juge n'a pas le droit de
refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi.
L'article 4 du Code civil proclame que « le juge qui refusera de juger, sous
prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice ». L'article 185 du Code pénal,
appliquant ce principe, dit : « Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou
autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du
silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit
aux parties, après en avoir été requis... pourra être poursuivi et sera puni
d'une amende de deux cents francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de
l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à
vingt. » Il est même interdit aux tribunaux, disent les commentateurs de ces
textes, de suspendre leurs jugements pour demander au pouvoir législatif
l'interprétation authentique de la loi. « Si la loi est muette sur le point
litigieux, le juge doit y suppléer soit par ses propres lumières, soit par des
inductions tirées de la loi elle même, soit par les principes de la raison et
de l'équité. » Il y a une seule exception à cette règle : en matière pénale, le
juge ne peut appliquer que des peines prévues par la loi à des délits prévus et
définis par elle. Notons en passant que l'article 4 du Code civil apporte une
sérieuse dérogation au fameux principe de la séparation des pouvoirs, qui,
dit-on, constitue la base fondamentale de l'Etat moderne. Il est vrai que
l'article 5 du Code civil spécifie qu' « il est défendu aux juges de prononcer
par voie de disposition réglementaire et générale sur les causes qui leur sont
soumises ». C'est ce qu'on appelle la relativité de la chose jugée. Un principe
de droit, admis dans un jugement concernant une espèce déterminée, ne
s'applique qu'à l'espèce jugée. Le juge reste donc libre d'appliquer un
principe contraire dans une autre espèce, et il n'a pas le droit de proclamer à
l'avance qu'il appliquera telle ou telle règle à telle ou telle catégorie
d'affaires. On sait qu'il n'en était pas de même sous l'ancien régime. Les
Parlements, qui avaient des attributions judiciaires et des attributions
administratives, rendaient en matière judiciaire comme en matière
administrative « sous le bon plaisir du roi » des « arrêts de règlement » qui
conservaient leur force obligatoire tant qu'un édit royal ne disposait pas
autrement. La cour de cassation elle-même, qui ne statue en principe que sur
des questions de droit, n'a le pouvoir de le faire que dans les limites
strictes de l'espèce qui lui est soumise. Lorsqu'un jugement ou un arrêt est
cassé par elle, l'affaire est d'ailleurs renvoyée devant un tribunal qui reste
libre de trancher le point de vue autrement que ne l'a fait la juridiction
suprême. C'est seulement après un deuxième pourvoi suivi d'une seconde
cassation, que le tribunal de renvoi est tenu de se conformer dans la sentence
à ce qui a été jugé, sur le point de droit, par la cour de cassation toutes
chambres réunies. Mais même en ce cas la décision n'a de valeur que dans l'espèce
tranchée. Il était indispensable de rappeler ces notions élémentaires de nos
lois, pour expliquer l'importance singulière prise par la jurisprudence dans le
sens moderne du mot. Les rédacteurs de notre vieux Code civil seraient
singulièrement surpris de l'extension qui a du être donnée à certains textes
pour construire des systèmes juridiques applicables aux situations nouvelles
créées par exemple par la naissance et le développement du machinisme, des
chemins de fer, de la traction automobile (responsabilité en matière
d'accidents), des assurances sur la vie et de tant d'autres rapports sociaux,
que le Code civil n’avait pu prévoir. Mais tous ces systèmes juridiques n'ont
pu s'édifier que lentement, parmi les incertitudes et les divergences des décisions
contradictoires de tribunal à tribunal, et parfois même contradictoires dans le
même tribunal suivant la manière dont il est composé. Au milieu de ces
incertitudes et de ces contradictions, le malheureux justiciable se débat,
obligé de se livrer aux hommes de loi, sollicitant les influences qui,
s'imagine-t-il parfois, lui permettront d'obtenir gain de cause, et faisant rechercher
dans les « précédents » les raisons qui, à défaut de loi, entraîneront la
décision du juge. Les jugements statuant sur des questions de droit, sont,
comme les textes de lois eux-mêmes, l'objet des commentaires et des
interprétations des jurisconsultes. Des milliers d'hommes déploient leur
ingéniosité à découvrir, à exposer, à soutenir ce qu'a voulu dire telle cour
d'appel dans un arrêt plus ou moins obscur, à démontrer que cet arrêt
s'applique ou ne s'applique pas à telle ou telle autre espèce... L'on sourit
encore aujourd'hui du mot échappé naguère à un président de Chambre au tribunal
de la Seine : « Le tribunal n'y comprend plus rien, il va rendre son jugement.
» Cette phrase, sous son absurdité naïve, souligne et le pouvoir de la
jurisprudence, dans nos sociétés modernes, et l'embarras de ceux qui sont
chargés d'appliquer les lois... même lorsqu'il n'yen a pas ! Pour éviter les
inconvénients que nous venons de signaler brièvement, le législateur
contemporain, comme autrefois le législateur du Bas-Empire romain, cherche un
remède dans des lois détaillées, prévoyant tous les cas qui pourront se
produire, et ne laissant aucune place à l'arbitraire des tribunaux. Depuis un
demisiècle, les lois votées par nos Parlements ont presque entièrement cessé de
constituer des textes courts, édictant des principes généraux, et laissant aux
tribunaux la mission de les développer et de les appliquer. Harcelés par les
sollicitations ou les injonctions de groupements d'électeurs, de syndicats,
d'associations de toute nature, les parlementaires ont de plus en plus tendance
à introduire dans la législation des multitudes de prescriptions de détail
correspondant aux préoccupations dont on leur fait part, ou ayant pour but de
satisfaire des intérêts électoraux. Il en résulte que les lois sont plus
détaillées certes, mais aussi très souvent obscures ou même contradictoires
dans leurs dispositions. C'est une tâche déjà difficile que celle de rédiger un
texte qui rende bien exactement la pensée de son auteur et qui ne puisse prêter
à aucune équivoque. Mais c'est une tâche impossible que celle qui a pour objet
de prévoir et de régler en articles de loi les multitudes de situations
différentes qui peuvent se présenter dans la pratique. Aussi la jurisprudence
a-t-elle un rôle encore plus important en présence des lois complexes,
touffues, pleines de détails, d'exceptions, de contre-exceptions, d'hypothèses,
etc., que nous offre le législateur d'aujourd'hui. Sans doute le Parlement
a-t-il voulu parfois réparer l'imperfection de son œuvre en votant des lois
interprétatives. Mais il est arrivé parfois que ces lois interprétatives
étaient ellesmêmes si obscures qu'elles étaient comprises d'une manière
différente suivant les tribunaux ! Parfois aussi, le législateur a-t-il
volontairement laissé dans l'ombre des points qu'il entend laisser les diverses
juridictions libres de trancher. Par exemple dans les lois sur les loyers nées
de la guerre, le législateur employant le mot « charges » n'a pas voulu
énumérer parmi les charges celles qu'il voulait imposer aux propriétaires,
celles qu'il voulait imposer aux locataires. Si ce n'est pas une sorte d'aveu
d'impuissance, c'est tout au moins la démonstration de l'influence de plus en
plus grande que prend dans nos régimes démocratiques, pour l'application des
lois, l'interprétation judiciaire, en un mot la jurisprudence - influence
heureuse, sans aucun doute, dans certains cas, influence néfaste trop souvent,
car les juges, même lorsqu'ils s'en défendent, n'échappent pas facilement aux
préjugés, aux passions, aux intérêts coalisés, du milieu social dont ils sont
issus. - G. BESSIÈRE
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